Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества




НазваниеПравовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества
страница1/5
Дата конвертации17.05.2013
Размер0.89 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5
СОДЕРЖАНИЕ




ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….




ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ…………………………………………………………………..




§1. История возникновения и развития института наследования в Российском законодательстве…...……………………………..…….




§2. Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества……………………………...




§3. Субъекты наследственных правоотношений……………………


ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА……………….




§1. Понятие и способы принятия наследства……………………….




§2. Право на отказ от наследства и порядок его реализации. Приращение наследственных долей…………………………………




§3. Сроки принятия и отказа от наследства и последствия их пропуска. Наследственная трансмиссия…………………..…………




ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА………………………………………………………...




§1. Применение судами норм гражданского законодательства, регламентирующих порядок принятия наследства……………..….




§2. Особенности принятия в наследство отдельных видов имущества………………………………………………...……………




ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..




СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………...












ВВЕДЕНИЕ

Смерть каждого человека - это трагедия для его близких. Но иногда она становится для них проблемой, когда речь заходит о наследстве. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие "наследственное право" станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти.

В результате расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из возможных наследников. Соответственно, круг граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находятся большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования становятся более практическими, если не насущными.

Количество граждан, участвующих в наследственных отношениях, еще больше увеличилось с введением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ.1 В разделе 5 ГК РФ подробно регулируются наследственные отношения. В части третьей ГК РФ увеличилось количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие важнейшие проблемы наследования.

На сегодняшний день принято семь Федеральных законов, изменяющих и дополняющих раздела 5 ГК РФ "Наследственное право". Была внесена и поправка в Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"2, касающаяся наследования вкладов в сбербанках.

Указанные обстоятельства подчёркивают высокую актуальность темы наследственных правоотношений.

Объектом исследования являются общественные правоотношения, складывающиеся в процессе принятия наследства.

Предмет исследования – особенности нормативного регулирования процедуры принятия наследства, а также конкретные гражданские дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции, связанные с разрешением споров по принятию наследства.

Целью выпускной квалификационной работы является обобщение теоретического и практического материала, накопленного за последние годы, оценка нормативно-правовой базы и сложившейся на её основе судебной практики, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства в отдельных областях регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе принятия наследства.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

- проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные отношения;

- исследовать историю возникновения и развития института наследования;

- охарактеризовать понятие наследства и установить способы принятия наследства;

- рассмотреть процедуру отказа от принятия наследства;

  • определить сроки принятия наследства и отказа от принятия наследства;

  • на основе исследования судебной практики определить существующие пробелы в законодательстве РФ, регулирующем прядок принятия наследства.

Структура выпускной квалификационной работы определена кругом исследуемых проблем, ее целями и задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка нормативных актов и использованной литературы, приложений.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

§1. История возникновения и развития института наследования в Российском законодательстве

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Традиционно под наследованием, или наследственным правопреемством, понимался переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Данное определение не содержит серьёзных различий с современным определением.

Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию и по закону.

Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшим 20-летнего возраста.

Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые - на простой бумаге, как правило, дома и заверялись в гражданской палате.

Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими, а также самоубийцами.

В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).3

Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой наследственных отношений.

Не была исключением и регламентация наследования по закону.

Рассмотрим общие положения наследования по закону. В соответствии со ст. 1111 Свода законов гражданских право наследования распространялось "на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском поколении". Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.1

Не имели права наследовать по закону:

- лица, лишенные всех прав состояния;

- монашествующие лица, отрекшиеся от мирской жизни;

- лица, лишенные дворянства и разжалованные (до восстановления).

Специальные нормы были посвящены наследованию по нисходящей линии, по боковой линии, по восходящей линии.

Также необходимо обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было завещания, то она (он) получала (получал) из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого - четвертую. При этом ее (его) собственное имущество, а также приданое в состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах закавказского края были предусмотрены исключения для призвания к наследованию супругов.

В тех случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но в течение 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну.

Вместе с тем предусматривались случаи, когда выморочное имущество переходило к другим лицам. Например, от служащих университетов - университетам, от духовных служителей - духовным учреждениям и т.д.

Достаточно много специальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных

имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).

Не маловажную роль в истории наследственного права сыграл революционный период. Революция попыталась покончить и с наследственным правом. Следует особо отметить акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве, но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: "Об отмене наследования".2

На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества. Все находившиеся в производстве судов наследственные дела были прекращены и переданы в ведение местных Советов.

Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.

Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.

В скором времени советская власть забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран, хотя и в урезанном виде,

например регулирование наследования по завещанию.3

Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки "частной", поднимать экономику государства невозможно. И конечно же, совершенно логично, что, хотя и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.

22 мая 1922 г. Декретом ВЦИК "Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР" наследственное право было восстановлено. Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тысячами рублей. В частности, ст. 416 ГК РСФСР указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тысяч рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. "Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения" с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР.

Отмена максимума наследования идеологически объяснялась "общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос "кто - кого" уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли"1.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды. В апреле того же года к кругу возможных наследников были отнесены и усыновленные дети.

10 февраля 1930 г. функция по принятию мер по охране наследственного имущества была возложена на нотариальные конторы, до этого этим занимались финансовые органы.

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. внесла значительные изменения в жизнь государства и каждого гражданина. Трагедия затронула всех: и военнослужащих, и гражданских лиц. Гибель военнослужащих и лиц, проживавших на охваченных военными действиями и оккупированных территориях, массовое передвижение граждан в связи с эвакуацией не давало возможности в нормальном порядке решать огромное количество проблем, в том числе осуществлять наследование.

15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление "О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время", которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: "Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего".2

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследовании по закону и завещанию", где расширялся круг наследников и устанавливались очереди призвания к наследованию по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный Гражданским кодексом 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым. Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в основных законах как Союза ССР и всех его республик.3

Законодательство не допускало использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение "нетрудовых доходов" советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 квадратных метров. Исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского совета народных депутатов. В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом.

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, некоторые виды оружия). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. XX века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Сегодня наследование является одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Конституция Российской Федерации в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что "право наследования гарантируется". В свою очередь, ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

§2. Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества

Как указывалось ранее, вопросы наследственного права регулируются Конституцией РФ, устанавливающей следующие принципы: "Право наследования гарантируется" (п. 4 ст. 35), "Право частной собственности охраняется законом" (п. 1 ст. 35), "Каждый вправе иметь имущество в собственности" (п. 2 ст. 35), "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда" (п. 3 ст. 35).4 Необходимо отметить, что эти принципы полностью соответствуют Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Институт наследования является естественным продолжением конституционной охраны прав личности, включая собственность, продолжением этой охраны за пределами жизни отдельного индивидуума, обеспечением и охраной итогов и результатов его деятельности.1

Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, является ГК РФ, раздел V "Наследственное право", состоящий из пяти глав. В соответствии с п. 2 ст. 1110 ГК РФ наследование регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Среди "других законов" необходимо указать прежде всего Основы законодательства РФ о нотариате2, которые вслед за ГК РФ закрепляют правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены.

Отдельные нормы наследственного права также содержатся в четвёртой части ГК РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ3 и Законе СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 "Об изобретениях в СССР".4

С принятием части третьей ГК РФ решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. В части третьей ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в два раза. Достоинством является также то, что ее нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью разъяснений Пленума Верховного Суда РФ или выводить то или иное положение, исходя из смысла и духа закона, то в настоящее время ответы на многие вопросы можно найти в нормах ГК РФ.5

В части третьей ГК РФ закреплен важный тезис об универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима: "При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное" (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности. Также ст. 1116 ГК РФ существенно расширила круг лиц, призываемых к наследованию по завещанию.

Норма ст. 1118 ГК РФ определяет момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. Ранее этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались различные рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, которые могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФ пошел по третьему пути, установив, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим к моменту его совершения дееспособностью в полном объеме.

Полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет, о

днако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. ГК РФ предусматривает две такие возможности: вступление в брак до достижения 18 лет и эмансипация. Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории - 15, во Франции, Германии, Сербии и Хорватии - 16, в Швейцарии - 18 лет.6 Определение возраста зависит от исторических законодательных традиций, уровня культуры, географических, этнических и других факторов той или иной страны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, то из норм ГК РФ можно сделать вывод о невозможности составления завещания этими лицами.

Завещание должно носить личный характер: не допускается совершение завещания через представителя. Аналогичные положения давно закреплены в законах других государств, например в ст. 2064 Гражданского уложения ФРГ 1896 г., в ст. 669 ГК Королевства Испания 1889 г., в ст. 941 ГК Республики Польша 1964 г.7

Ст. 1120 ГК РФ закрепляет принцип Свободы завещания. Согласно указанной статье завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Большое значение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение тайны завещания. Норма ст. 1123 ГК РФ обязывает нотариуса или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Особо стоит обратить внимание на то, что ГК РФ расширил принцип свободы завещания. Во-первых, введен институт закрытого завещания, подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Таким образом, до смерти завещателя никто, включая нотариуса, не сможет ознакомиться с содержанием завещания. Аналогичная форма завещания давно используется в зарубежных странах. В Германии, Польше и Болгарии оно называется собственноручным, в Венгрии - письменным личным, в Италии - секретным (хотя написано может быть третьим лицом), во Франции - тайным, в Испании - закрытым.

Однако использование такой формы завещания рискованно, если завещатель незнаком с правилами составления завещания. Если после открытия наследства окажется, что завещание составлено с нарушениями установленных требований, оно может быть признано недействительным, и последняя воля наследодателя окажется неисполненной.

Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме для случаев, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах и лишен возможности совершить завещание по общим правилам.

Кроме того, ГК РФ предоставляет возможность написания завещания со слов завещателя нотариусом: до подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Новым для Российского наследственного права является важное уточнение о том, что при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства: электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие.

Часть третья ГК РФ существенно конкретизирует нормы об исполнении завещания. Такое положение давно признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира. Новинкой ГК РФ является уточнение, что "согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином и его собственноручной надписью на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства" (п. 1 ст. 1134 ГК РФ).

Расширен круг наследников по закону вплоть до восьмой очереди. Установление российским законодателем такого количества очередей, по-видимому, можно объяснить двумя факторами: желание практически устранить возможность передачи имущества государству, т.е. не допустить перехода имущества в разряд выморочного, что является одним из показателей перехода общества к рыночной экономике; обращение к опыту иностранных государств, для которых характерна тенденция расширения круга наследников.

Существенному реформированию подвергся институт обязательной доли, призванный охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. Теперь согласно ст. 1149 ГК РФ размер обязательной доли уменьшился до 1/2 доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону. Ранее, до 1 марта 2002 г. наследники, независимо от содержания завещания, получали не менее 2/3 доли наследства. Кроме того, ГК РФ устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом, возможны и уменьшение размера обязательной доли, и отказ в ее присуждении.

Нормы ГК РФ о наследовании ужесточают ответственность наследников по долгам наследодателя, устанавливая ее солидарный характер, хотя при этом сохранено прежнее правило о том, что размер ответственности наследника ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества.

ГК РФ впервые предусмотрел возможность принять наследство и отказаться от него через представителя. Такой вариант возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства или отказ от него. Подобных норм в ГК РСФСР 1964 г. не существовало. Новым следует признать правило о возможности отказаться от наследства даже после его принятия.

Нововведением следует признать положение ГК РФ, определяющее срок для предъявления кредиторами своих претензий к принявшим наследство наследникам. Если ГК РСФСР в ст. 554 устанавливал 6-месячный срок для предъявления подобных требований, то ГК РФ закрепляет правило, согласно которому "кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований" (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Подводя итог анализу правовых норм, регулирующих отношения наследования имущества в современной России, следует отметить, что нормы действующего ГК РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Законодатель стремится отвести ведущую роль наследованию по завещанию как наиболее эффективному способу распоряжения собственника своим имуществом. Прослеживается динамика развития принципа свободы завещания по сравнению с правилами, предусмотренными ГК РСФСР 1964 г. Об этом свидетельствует появление норм, предоставляющих завещателю возможность выбрать способы составления завещания; составить закрытое завещание, а в чрезвычайных обстоятельствах - изложить свою волю в простой письменной форме. Свобода завещания проявляется в уменьшении размера обязательной доли, а также в установлении правил, когда она может быть уменьшена судом или вовсе не присуждена.

§3. Субъекты наследственного правоотношения





Наследственные отношения в качестве одного из элементов включают субъектов данного правоотношения. Однако, субъектов правоотношений нельзя отождествлять с субъектами наследственного правопреемства, т.к. правоотношения по поводу наследования возникают уже после смерти наследодателя и последний, следовательно, не может являться их участником, в то время как занимает центральное место в наследственном правопреемстве.

Таким образом, субъектами наследственного преемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель — физическое лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом  порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК).

Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании, т.е. правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и его гражданства. ГК РФ в ст.1116 устанавливает следующее правило: к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 ГК РФ. Наследниками по завещанию могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.

Т.е. круг субъектов преемства при наследовании по завещанию более широк, чем при наследовании по закону, и может включать любых субъектов гражданского права. Однако, предоставив завещателю практически неограниченную свободу в выборе своих правопреемников, законодатель предусмотрел правила, ограничивающие вероятность наступления ситуации, когда эта свобода будет использована наследодателем во вред себе самому.

Стремясь наилучшим образом защитить интересы участников наследственных отношений, законодательство включает нормы о лишении недостойных граждан права наследовать.

Во-первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Во-вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В-третьих, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (важно отметить, что ст. 1117 ГК РФ расширяет в данном случае круг граждан, отстраняемых от наследования, т.к. теперь речь идёт не только о родителях и трудоспособных детях, как в ст. 531 ГК РСФСР, но также и об иных гражданах, которые злостно уклонялись от выполнения соответствующих обязанностей).

Следует иметь в виду, что во втором и третьем случае речь идёт о запрещении наследования лишь по закону. Поскольку завещать имущество можно любому лицу, наследование по завещанию в подобных ситуациях не исключается.

Как уже было сказано выше, ГК РФ четко определяет круг субъектов, могущих стать наследниками по завещанию. Исходя из анализа данных правил, можно сделать вывод, что законодатель сохраняет возможность использовать завещание как средство благотворительности, что имеет место еще с 18 века. Ведь именно завещаниям мир обязан появлением многих знаменитых музеев, среди которых Британский музей (умерший в 1753 году собиратель редкостей сэр Ханс Слоун в своём завещании разрешил британскому парламенту приобрести его грандиозную коллекцию за полцены, но с условием, чтобы она была доступна широкой публике, так появился Британский музей), Смитсоновский институт и Смитсоновский музей в США (именно на их создание американское правительство потратило состояние английского учёного Джеймса Смитсона, последняя воля которого была оглашена в 1829 г.). Однако, законодатель делает невозможной реализацию в РФ одной из самых молодых и экстравагантных завещательных традиций – завещание имущества животным. Звери-миллионщики стали появляться в конце 19 в. По словам В. Белаша, «на звание первого такого животного претендует дворняга по кличке Серко, принадлежавшая купчихе Марии Леонтьевой из города Углича. Завещание, по которому собаке переходило более ста тысяч рублей в деньгах, золоте и недвижимости, разумеется, было оспорено многочисленными родственниками купчихи. Суд, однако, они проиграли» [14, C.4]. Данная традиция получила основное своё развитие за рубежом, особенно в США, где подавляющее большинство владельцев домашних животных упоминает их в своих завещаниях.

Наследники, безусловно, являются основными субъектами наследственных правоотношений. В наследственном же правопреемстве существует еще одна центральная фигура – наследодатель. Применительно к преемству при наследовании по завещанию наследодатель выступает как специальный субъект: к завещателю закон предъявляет более жесткие требования, чем к наследодателю при наследовании по закону.

Согласно ст. 1118 ГК РФ, распоряжаться своим имуществом на случай смерти может гражданин, обладающий в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме, т.е. лишь тот, кто в полной мере способен понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Не могут завещать свое имущество граждане, признанные недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Их завещание ничтожно даже при наличии согласия их опекунов. Все это обусловлено тем, что завещание - сделка особого рода, носящая сугубо личный характер, поэтому никто, кроме самого завещателя, не вправе определять его содержание. А в данном случае самостоятельное составление наследодателем завещания исключено. При оценке полномочий наследодателя важно помнить, что признание гражданина недееспособным возможно лишь в судебном порядке.

Здесь необходимо указать, что ст. 26 ГК РФ предусматривает для лиц данной возрастной группы возможность самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: а) распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; б) осуществлять права автора произведения науки, литературы, искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; г) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные ст. 28 ГК РФ.

Учитываю вышеизложенное, необходимо отметить, что в науке гражданского права сформированы следующие основные позиции по рассматриваемому вопросу:

1) лица в возрасте от 14 до 18 лет обладают завещательной способностью лишь в отношении своего заработка, стипендии и иных доходов, а правом завещать прочее имущество не обладают;

2) лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе составлять завещательные распоряжения относительно своего заработка, стипендии, иного дохода или имущества, приобретенного за эти средства;

3) лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе завещать и денежные средства и имущество, источниками накопления которых являются их заработок, стипендия или иной доход, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения.

Поставленная проблема решена на уровне закона путем установления однозначного запрета для лиц, не достигших 18-летнего возраста, совершать завещание. На наш взгляд, в этой норме проявляется некая непоследовательность позиции законодателя, данный запрет ограничивает права, предоставленные несовершеннолетним ст. 26 ГК РФ: составление завещания - одна из форм распоряжения имуществом, а именно специфическая форма – распоряжение на случай смерти. Т.е. законодатель, определяя границы дееспособности несовершеннолетних данной возрастной группы, наделяет их распорядительными правами в отношении довольно широкого круга объектов, причиной чему может являться признании достаточной зрелости указанного круга лиц для совершения самостоятельно под свою ответственность действий по распоряжению, однако, впоследствии данные распорядительные правомочия безосновательно ограничиваются запретом совершать завещания.

На наш взгляд, представляется возможным говорить о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет в отношении денежных средств, в том числе находящихся во вкладах,  и имущества, источником накопления которых являются их личный заработок, стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения и иные доходы.

Необходимо отметить, что запрет на совершение завещательных распоряжений не распространяется на лиц, приобретших полную дееспособность до достижения 18 лет в случае вступление в брак или в порядке эмансипации.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что действующее гражданское законодательство четко определяет круг возможных субъектов правопреемства при наследовании по завещанию, указывая в качестве наследников любых лиц и предъявляя достаточно жесткие требования к завещателю, как лицу, обладающему свободой в определении правовой судьбы принадлежащих ему прав и обязанностей после его смерти. Однако, недвусмысленность позиции законодательства не повлекла за собой прекращении многолетней дискуссии о круге субъектов наследственного правопреемства.


  1   2   3   4   5

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconГражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных отношениях
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Современной гуманитарной академии, по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская,...

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconТинтин энергетическая политика кнр на современном этапе
Специальность 23. 00. 04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconРефератов по дисциплине «Социальная политика»
Проблема определения приоритетов в социальной политике на современном этапе развития российского общества

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconРеализация концепции информационной войны военно-политическим руководством США на современном этапе
Специальность – 23. 00. 04 – политические проблемы международных отношений и глобального развития

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconЭлектрооборудование и автомобильная электроника библиографический
На современном этапе развития рыночных отношений в России автомобильный транспорт является ключевым элементом транспортной системы,...

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconСостояние педагогического руководства семейным воспитанием на современном этапе развития общества
Место и значение семейного воспитания в формировании личности

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconВведение 3
На современном этапе развития рыночных отношений основным фактором, обусловливающим эффективность хозяйственной деятельности предприятия...

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconНовые поступления 2 Сельское хозяйство 2 Государственное и правовое регулирование сельского хозяйства 2
Барышников Н. Г. Нормативно-правовое регулирование развития сельского хозяйства : научно-справочное издание/ Н. Г. Барышников, В....

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconТемы контрольных работ для студентов заочного отделения по дисциплине «Региональные финансы» для студентов спец. «национальная экономика» Финансовая политика России на современном этапе
Особенности региональных финансов на современном этапе. Государственные и региональные программы развития

Правовое регулирование наследственных отношений на современном этапе развития общества iconБюллетень поступлений литературы в библиотеку крсу
Борубашов Б. И. Борубашов Б. И. Государственно-правовое регулирование общественных отношений кыргызов в составе Российского государства...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница